Мировое соглашение – понятие, используемое только в судебных процессах, касающихся экономической и предпринимательской сфер. Оно означает договоренность между персонами, вовлеченными в спор или имеющими какие-либо неопределенности в правовых взаимоотношений.
Мировое соглашение утверждается на заседании арбитражного суда. Причинами разбирательства, как правило, становятся неразрешенные экономические конфликты между лицами, связанными между собой некоторыми обязательствами. При неисполнении обещаний (выплата денежных сумм или другие действия) неудовлетворенные сотрудничеством персоны могут подать прошение в арбитражный суд о рассмотрении спорного вопроса. Лица, подавшие иск на должника, являются конкурсными кредиторами.
Это гражданско-правовая договоренность может быть предложена одной из 2-х сторон. Резолюция может быть принята с учетом сложившихся обстоятельств, которые привели к неисполнению прежних обязательств. И одна из сторон (как правило, это конкурсные кредиторы) может сделать уступки и изменить свои требования к должнику. В результате компромисса прежняя договоренность между сотрудничающими субъектами может измениться. После заключения уговора процесс по искомому делу прекращается и вступает в силу новая сделка с другими обязанностями и правами.
Таким образом, мировое соглашение может содержать в себе сочетание из нескольких способов завершения отношений:
Эти виды решений могут быть приняты в отдельном случае или в совокупности.
Порядок заключения мирового соглашения включает в себя такие моменты:
Таким образом, процедуру мирового соглашения можно представить в следующем виде:
Соглашение должно содержать в обязательном порядке полную информацию о сроках и форме возмещения долга.
Здесь также могут указываться сведения о том, какие были внесены изменения в прежний договор. Например, сумма денег будет возвращена ценными бумагами по эквивалентной стоимости. При составлении соглашения необходимо учесть такие моменты:
Сроки резолюции могут быть различными. При длительных отношениях в условиях сделки обязательно должны быть прописаны все детали осуществления исполнения обязательств.
Мировые соглашения сторон могут вступить в силу только после утверждения его арбитражем. Принятие такой резолюции может быть осуществлена до вынесения судом решения по исковому делу. В противном случае мировое соглашение не принимается. Кроме того, суд может отказать в утверждении условий мирной договоренности, если условия противоречат законодательству или нарушаются права участников.
В случае невыполнения должником установленных требований другая сторона мирового соглашения с целью удовлетворения своих запросов может сделать запрос у судебных инстанций запрос исполнительного листа. Таким образом, будет осуществлено принудительное завершение договоренности.
В случае несогласия с условиями мирного договора, одна из сторон может обжаловать это решение до утверждения судом. После этого соглашение вступает в силу.
Расторжение договоренности может быть осуществлено судом только в случае этого требования с обеих сторон (должника и кредитора). Если заимодавцев несколько, то решение о прекращении уговора может быть вынесено только по голосованию собрания всех членов или же по запросу лица, имеющего на дату составления мирного договора наибольший процент требований к другой стороне.
Заключение таких резолюций значительно облегчает проведение судебных разбирательств. Принятие условий мирового соглашения сторонами может устранить конфликты и установить взаимопонимание между компаниями, что, в свою очередь, благоприятно скажется на развитии экономики в целом.
Налоговые сотрудники имеют ряд полномочий. Представитель в любой момент может прийти на предприятие для проверки уплаты налогов. Для того чтобы избежать серьезных проблем и возможных последствий, руководителю важно знать свои права и права подчиненных в отношении уплаты налогов.
Если у предприятия имеются долги, следует знать, в каких случаях может происходить опись имущества и его арест.
После того как у гражданина выявлена солидная задолженность по уплате штрафов или налогов, судья может назначить провести опись владений должника, для того чтобы в дальнейшем наложить арест. Арест предполагает полный или частичный запрет на распоряжение предметами, которые были описаны. Владение должника может быть изъято и передано на хранение в соответствующие органы. Процесс описи осуществляется в присутствии должника и двух понятых. После должнику необходимо поставить свою подпись, которая подтверждает, что он уведомлен о конфискации и передает предметы на хранение в государственные органы. В некоторых ситуациях в качестве хранителя может выступить сам должник, однако это решение должно быть назначено судебным приставом.
Если у должника имеются драгоценные изделия, старинные монеты, золотые или серебряные предметы интерьера, драгоценные камни, и все детали, которые имеют историческую ценность, то все это имущество изымается. Если должник обязуется предоставить скоропортящиеся товары, их также необходимо изъять и обеспечить оптимальные условия для хранения. После этого решается, каким образом будет происходить реализация. В процессе описи имущества должник обязан правильно указать наименования товара и проконтролировать, насколько точно налоговый сотрудник указал индивидуальные признаки предметов. Сюда можно отнести цветовую окраску, возможные дефекты, общее состояние, год выпуска и прочие. Если продукция имеет серийные номера, их также следует указать.
Для того чтобы опись имущества должника прошла успешно, необходимо произвести его оценку владений и определить стоимость. Чтобы четко произвести данную оценку, важно учесть балансовую стоимость предметов, далее необходимо определить степень новизны, учитывается состояние вещей. В нередких случаях опись имущества предполагает дальнейшее снижение цены, по которой оно будет распродано.
В соответствии с Российским законодательством, арест может быть наложен исключительно на владения должника. В опись имущества не должны быть включены предметы, которые должник хранит по договоренности. Во избежание неразберихи должник обязан предоставить документ, который подтверждают, что часть имеющихся предметов не его собственность, а находятся у него лишь на время. Важно предоставить доказательства, подтверждающие, что часть вещей принадлежит третьим лицам. Может случиться так, что должник заведомо знает о предстоящем аресте и пытается спрятать свое имущество от налоговых органов. Среди документов, которые подтверждают, что имущество чужое, могут быть договоры, акты, справки, накладные и т. п.
Если чужое имущество включается в список описи и в итоге на него накладывается арест, важно знать, что в этой ситуации должник обязуется приложить максимум усилий, чтобы конкретное имущество исключили из списка арестованного. Если в результате ошибок или недопонимания чужое имущество было включено в список, необходимо, чтобы судебный пристав сделал в документе пометки. По завершении, когда должник обязан подписать акт, необходимо перечислить предметы, которые ему не принадлежат.
На торгах или специально запланированных аукционах распродается описанное имущество. Процедуру необходимо совершить в 2-х месячный срок. В некоторых случаях провести торги не удается, и взыскатель имеет право присвоить описанные вещи. Если решается провести торги, вещи необходимо продавать по той стоимости, которая указана в исполнительном листе. В некоторых ситуациях должник оспаривает право проведения аукционов. Итак, каким образом можно оспорить торги и вернуть утраченное имущество? Зачастую либо должник, либо третьи лица хотят вернуть конфискованные предметы. Если должник до проведения торгов погасил свой долг, следует знать, что в данном случае имущество может быть возвращено.
В частых ситуациях должники утверждают, что опись и конфискация не были проведены в соответствии с установленными нормами и правилами. Многие заявляют, что оптимальные сроки взыскания не соблюдались, или имело место нарушение очередности взыскания. Что касается особенностей проведения торгов, следует отметить, покупателями могут стать заранее определенные лица, например, дочерняя компания. В частых ситуациях организаторы торгов существенно занижают цену и продают предметы дешево. Арест в частых случаях накладывается на ценные бумаги, денежные средства, депозитные счета.
Нередко объектами для ареста и дальнейшей распродажи становится автомобиль или же другой имеющийся транспорт. Если имущество должника каким-либо образом участвует в производстве, следует знать: доказав этот факт, можно добиться освобождения предметов из-под ареста и окончательно вернуть их в собственность, уплатив имеющуюся задолженность.
Несостоятельность коммерческого предприятия представляет собой ситуацию, в которой оно оказывается неспособным погасить принятые им финансовые обязательства. Таков ключевой признак банкротства юридического лица, предусмотренный статьей 3 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
При этом следует иметь в виду, что последствия наличия данного признака, например, процедура наблюдения, банкротство и другие, не наступают сразу же после того, как истек срок погашения финансовых обязательств: коммерческая компания может считаться несостоятельной не ранее, чем пройдет 3 месяца с того момента, когда она должна была внести денежные средства в соответствии с условиями договора, подписанного между нею и контрагентом.
Кроме того, следует помнить, что сам по себе факт неоплаты имеющегося долгового обязательства не означает автоматического перехода юридического лица в статус финансово несостоятельного. Банкротство – это сложная юридическая процедура, требующая участия большого количества лиц и совершения значительного числа необходимых действий для того, чтобы признать ту или иную компанию банкротом.
В частности, для того чтобы инициировать эту процедуру, требуется обращение заинтересованного лица в арбитражный суд с заявлением, содержащим требование о признании неплательщика финансово несостоятельным. Такое заявление, в свою очередь, должно сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими наличие в данной ситуации условий, зафиксированных в статье 3 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
При этом в качестве заинтересованного лица, которое в соответствии с действующим законодательством имеет право на обращение в суд с подобным исковым заявлением, может выступать сам неплательщик, кредиторы, перед которыми он имеет непогашенные долговые обязательства, или специализированные органы. Такой список лиц, которые имеют возможность выступать инициаторами процедуры банкротства, предусмотрен пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
После того как судебный орган получил такое заявление и все документы, прилагаемые к нему, он должен рассмотреть представленные его вниманию факты и вынести решение о правомочности претензий заявителя. В случае если они будут признаны таковыми, в отношении рассматриваемой компании будет начата процедура банкротства. Она, в свою очередь, предполагает, что арбитражный суд, приняв во внимание все имеющиеся обстоятельства дела и финансовую ситуацию неплательщика, должен будет принять решение о том, какая именно мера в рамках указанной процедуры будет применена к нему на первом этапе ее реализации.
Федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает несколько основных вариантов таких мер, применение каждой из которых является целесообразным в случае наличия определенных характеристик и перспектив финансового положения должника. При этом все рассматриваемые меры имеют свои процедурные особенности. В частности, к указанным мерам относятся:
Статья 63 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает ряд ограничений в рамках проведения процедуры наблюдения с целью обеспечения наиболее адекватного анализа финансового положения компании на сегодняшний день, который может позволить определить наиболее эффективные способы его улучшения в максимально короткие сроки.
Так, процедура наблюдения требует, чтобы финансовое состояние должника, которое должно подвергнуться анализу, подлежит своего рода фиксации: указанный раздел этого нормативно-правового акта требует, чтобы наложенные аресты, процедуры по делам в рамках начатых исполнительных производств и другие подобные действия были приостановлены.
При этом с целью обеспечения объективности анализа в компании, где введена процедура для наблюдения, привлекается арбитражный управляющий, который должен являться компетентным специалистом в этой области и удовлетворять всем требованиям, установленным действующим законодательством.
А вот полномочия руководства компании, проявившей признаки банкротства, наблюдение ограничивает очень мало. В целом можно констатировать, что в период ее реализации директор, главный бухгалтер и другие топ-менеджеры этой компании сохраняют большую часть своих полномочий.
Вместе с тем, статья 64 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что существует ряд решений, принятие которых должно согласовываться с арбитражным управляющим, ответственным за реализацию процедуры банкротства. К ним относятся крупные сделки, связанные с приобретением или продажей имущества, а также привлечение кредитных средств, оформление поручительств с участием рассматриваемой организации и некоторые другие действия.
Кроме того, нужно помнить, что если в компании введены процедуры наблюдения, действующее руководство компании не вправе принимать решения организационного характера, например, создавать филиалы и представительства либо реорганизовывать компанию, а также выплачивать дивиденды, выпускать облигации и вступать в различные ассоциации товарищества.
При этом в случае, если руководство компании, в отношении которой реализуется процедура банкротства, нарушает установленные действующим законодательством ограничения в рамках своей деятельности, статья 69 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» предоставляет внешнему управляющему право передать в арбитражный суд ходатайство об отстранении его от управления компанией.
Дополнительной обязанностью, возлагаемой на руководство компании-должника в рамках реализации процедуры банкротства, становится своевременное информирование всех заинтересованных сторон о ходе процесса и финансовом состоянии компании.
Так, информирование кредиторов должно осуществляться путем предоставления им необходимых сведений в ходе проведения общего собрания, а информирование временного управляющего – посредством предоставления ему всех финансовых и бухгалтерских документов, отражающих деятельность компании. При этом в случае, если специалисту понадобятся дополнительные документы, руководство компании должно предоставлять их арбитражному управляющему по первому его требованию.
В свою очередь, полномочия временного управляющего в течение всего срока, отпущенного судебным органом на реализацию процедуры наблюдения, включают изучение предоставленных ему документов с целью поиска путей выхода из сложной финансовой ситуации. В конце этого срока он обязан инициировать первое собрание кредиторов, в ходе которого он представит им результаты сделанного анализа и собственные выводы, сделанные на его основе.
Кроме того, он может порекомендовать собранию выбрать один из инструментов улучшения финансового положения компании на следующих этапах процедуры банкротства, который, по его мнению, будет являться наиболее эффективным в этой ситуации. Например, он может предложить собранию остановить свой выбор на введении финансового оздоровления, однако окончательное решение все же останется за общим собранием кредиторов.
Следует иметь в виду, что провести такое собрание и вынести то или иное решение кредиторы должны не позднее, чем за 10 дней до момента окончания процедуры наблюдения. Такое требование установлено пунктом 1 статьи 72 Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку в оставшееся время необходимо будет провести заседание арбитражного суда, который на основании решения, принятого общим собранием кредиторов, выберет по отношению к компании-должнику ту или иную меру в целях соблюдения законных прав и интересов кредиторов.
При этом если по тем или иным причинам собрание кредиторов не удалось провести в установленный законом срок или собравшиеся не смогли прийти к единому мнению по поводу того, какой именно инструмент улучшения финансовой ситуации следует применить к рассматриваемой компании в данном случае, арбитражный суд может поступить одним из следующих способов.
Если причины, по которым на момент окончания процедуры наблюдения легитимное решение общего собрания кредиторов отсутствует, будут признаны им уважительными, судебный орган может предоставить им дополнительное время для принятия необходимого решения. В противном случае суд вправе, приняв во внимание все обстоятельства дела, самостоятельно вынести решение о том, какой инструмент следует применить по отношению к компании-банкроту.
В российском законодательстве предусмотрена возможность заключить мировое соглашение на стадии не только судебного, но и исполнительного производства. Однако следует отметить, что использовать такую возможность на практике должники и взыскатели в тот период, когда осуществляется принудительное исполнение юрисдикционных актов, предпочитают довольно редко. Столь низкий интерес сторон исполнительного производства к мировому соглашению требует проведения анализа, стоит рассмотреть и некоторые особенности процедуры мирового соглашения в Российской Федерации.
Мировое соглашение в исполнительном производстве имеет особый характер.
Когда идет гражданский процесс, то оно является альтернативным вариантом урегулирования спора. В исполнительном производстве с помощью такой процедуры осуществляется не примирение сторон (потому что судебное решение уже вынесено), а поиск компромисса, на который взыскатель может согласиться на условиях бесспорности своего притязания.
Учитывая то обстоятельство, что на должника воздействуют органы принудительного воздействия, взыскатель не слишком заинтересован в том, чтобы реструктуризировать существующую задолженность. При наступлении тех случаев, когда взыскатель все же готов идти на уступки и изъявляет согласие на заключение мирового соглашения, то для него обязательно соблюдение требований безусловности, которые предъявляются судами к этому соглашению для того, чтобы была обеспечена его исполнимость.
Таким образом, если мировое соглашение заключено, но должник не выполняет взятые на себя обязательства, вернуться в исходное положение уже не представляется возможным. Именно этот фактор чаще всего становится причиной того, что взыскатели не торопятся соглашаться на такие условия. Согласно российскому законодательству, не допускается формулировка такого процесса альтернативными способами. Для того чтобы было понятно, лучше это объяснить на конкретном примере – если должник обязан передать денежные средства, то взыскать с него можно только их, а имущество в случае отсутствия денежных средств забирать нельзя. Таким образом ситуация чревата для взыскателя определенными рисками, он не имеет никаких гарантий на возврат денежных средств в том случае, если должник ведет себя недобросовестным образом.
Согласно федеральному законодательству, обе стороны вправе заключить мировое соглашение до того момента, когда будет закончено исполнительное производство. Если оно заключено, то оно должно быть обязательно утверждено в судебном порядке. Часть 1 статьи 141 ГПК РФ гласит, что если мировое соглашение было заключено на стадии процесса исполнения судебного акта, то оно в обязательном порядке должно быть представлено для утверждения в арбитражный суд первой инстанции или в арбитражный суд, который принял этот судебный акт.
В ГПК РФ нет нормы, которая позволяет определить суд, в который двум сторонам исполнительного производства следует обратиться для того, чтобы утвердить его, такое правило действует и на суды общей юрисдикции. Такой документ должен быть составлен и подписан обеими сторонами в трех экземплярах (один передается взыскателю, второй должнику, а третий приобщается к материалам дела). Для того чтобы возбудить производство по утверждению такого документа, обе стороны подают заявление в суд.
Когда составляется такое заявление, к нему следует приложить не только экземпляры этого документа, подписанные обеими сторонами. Нужна еще копия исполнительного документа, копия постановления судебного пристава о том, что возбуждено исполнительное производство.
Российским законодательством предусмотрено, что от имени одной из сторон может выступать доверенное лицо, в этом случае понадобится копия доверенности исполнителя. Такая копия должна заключать специальные полномочия для того, чтобы подписывать такой документ в рамках исполнительного производства.
В таком деле принимает участие и третье лицо, которое не имеет своих требований касательно предмета спора, в качестве этого лица выступает судебный пристав-исполнитель. Именно на его исполнении находится исполнительный документ соответствующего характера. Однако, согласно федеральному законодательству, отсутствие судебного пристава-исполнителя не может являться причиной отказа для заключения мирового соглашения.
Когда судом выносится определение об утверждении, это является основанием для того, чтобы судебный пристав-исполнитель прекратил исполнительное производство.
Выносится постановление о прекращении исполнительного производства, на основании которого судебный пристав-исполнитель должен отменить все назначенные раньше меры принудительного характера, с имущества должника снимается арест.
Когда выносится указанное постановление, то одновременно с этим судебный пристав-исполнитель должен возбудить исполнительное производство по неисполненным постановлениям о взыскании тех расходов по совершению исполнительных действий, которые были наложены в процессе исполнительного документа. Таким образом, ограничения, которые были ранее установлены для должника, остаются сохраненными в тех размерах, которые являются необходимыми, чтобы исполнить вновь возбужденное исполнительное производство.
Мировое соглашение в исполнительном производстве заключается добровольно обеими сторонами в те сроки и в том порядке, которые определены таким соглашением, оно должно исполняться в добровольном порядке. Если его условия не исполняются или исполняются с рядом существенных нарушений, то одна сторона может обратиться в суд с тем, чтобы было выдано ходатайство о выдаче исполнительного листа о выполнении мирового соглашения в принудительном порядке. Не допускаются иски, направленные на то, чтобы опровергнуть законную силу досудебных актов. Суд, перед тем как утвердить его, должен осуществить проверку на соответствие закону. Необходимо выяснить и то, нет ли нарушений прав и законных интересов других лиц.
Когда осуществляется такая проверка судом, в этом документе устанавливаются и возможные недочеты, если они обнаружены, то сделка может быть признана недействительной. В заключение следует отметить, что определение об утверждении такого документа может подлежать обжалованию в соответствии с законом. Прежде чем согласиться на подписание такого документа, следует проконсультироваться с опытным юристом, чтобы не допустить возможных негативных последствий.
Ликвидация юридического лица влечет прекращение деятельности без возможности перехода его прав и обязанностей другим лицам.
Ликвидация используется с целью прекращения ведения бизнеса, уменьшения рисков привлечения к ответственности.
Основания для закрытия юридического лица:
Такое понятие, как ликвидация юридического лица, регулируется статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрим добровольную ликвидацию юридического лица. После принятия решения о прекращении деятельности начинается такая процедура, как ликвидация юридических лиц. Решение должно содержать: состав ликвидационной комиссии, регистрационные данные, данные о ликвидаторе. В течение трех дней уполномоченный орган лица обязан подать документы в государственные налоговые органы, осуществляющие регистрацию.
Перечень необходимых документов:
После подачи документов налоговый орган в течение 5 рабочих дней должен принять решение о регистрации сведений в реестре о ликвидации либо отказать. Отказ должен содержать основания, которые установлены статьей 23 Федерального закона №129-ФЗ.
В единый реестр регистрации юридических лиц вносится запись о том, что лицо находится в процессе ликвидации. После этого момента не допускается внесение изменений в учредительные документы. На юридическое лицо возложена обязанность опубликовать сообщения о ликвидации. Уведомление о ликвидации публикуется в издании “Вестник государственной регистрации”. На основании закона “О бухгалтерском учете” обязательно проводится инвентаризация имущества и обязательств.
Ликвидация юридического лица предусматривает обязательную выездную налоговую проверку ликвидируемого лица. Налоговым кодексом не установлены сроки такой проверки. Ликвидируемое лицо исполняет обязанности налогоплательщика до того момента пока не произойдет факт государственной регистрации ликвидации. Ликвидация юридического лица считается завершенной только после внесения записи в государственный реестр.
На втором этапе составляется промежуточный ликвидационный баланс, имеющий вид бухгалтерского баланса. Для составления такого отчета предоставлено 2 месяца со дня публикации сообщения о ликвидировании юридического лица. На основании баланса определяется кредиторская и дебиторская задолженность.
Ликвидационная комиссия направляет письменное сообщение о ликвидации кредиторам и определяет срок для предъявления претензий, как правило, 2 месяца. В соответствии со статьей 63 пункт 1 ГК РФ комиссия должна принять меры к взысканию дебиторской задолженности. Для этого дебиторам предъявляются претензии, выставляются иски.
После окончания срока предъявления претензий кредиторами составляется перечень оснований и требований кредиторов, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный баланс утверждается комиссией и регистрируется в едином государственном реестре. После регистрации отчет направляется в отдел по взысканию задолженностей, в отдел по выездным и камеральным проверкам, юридический отдел.
В соответствии с правилами ГК РФ, на основании данных баланса ликвидируемого юридического лица осуществляются расчеты с кредиторами в порядке очередности. Сначала удовлетворяются требования граждан, которым был причинен моральный ущерб или ущерб здоровью. Производится выплата задолженности по всем видам оплаты труда, пособиям лицам по трудовым договорам. Вторая очередь по выплатам состоит из задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. В последнюю очередь рассчитываются со всеми остальными кредиторами.
Требования кредиторов погашаются за счет средств ликвидируемого юридического лица, при недостаточности денежных средств – за счет имущества предприятия. При недостаточности средств от продажи имущества они распределяются между контрагентами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих к выплате, если другое не предусмотрено законом.
Ликвидационный баланс составляет и утверждает ликвидационная комиссия после расчетов по обязательствам кредиторов. Ликвидационный баланс составляется на утвержденных банках бухгалтерского баланса. Отчет должен содержать информацию об имуществе, которое осталось после погашения требований всех контрагентов. Комиссия уведомляет контролирующий орган о завершении процесса ликвидации и представляет такие документы:
Заявление подтверждает, что соблюдены необходимые процедуры и все расчеты с кредиторами исполнены. Если нет оснований для отказа в регистрации документов, налоговый орган на основании поданных документов производит запись в государственном реестре и выдает свидетельство и выписку из реестра. Статьей 22 Закона №129-ФЗ предусмотрен срок не более 5 рабочих дней. С этого момента деятельность юридического лица как субъекта гражданского права считается прекращенной. Сообщение о ликвидации деятельности публикуется в прессе.
На основании ликвидационного баланса составляется последняя бухгалтерская отчетность, в которой отражаются все хозяйственные операции, произведенные до момента регистрации ликвидации.
Принудительное прекращение юридических лиц осуществляется в таких случаях:
Иск в суд о принудительном закрытии организации может быть предъявлен государственными органами. Если суд определил закрытие, учредители обязаны ликвидировать организацию. При отказе учредителей от ликвидации суд назначает ликвидатора, поручает провести ликвидацию юридического лица.
Руководитель организации как должностное лицо несет административную ответственность за нарушения законодательных норм. Порядок проведения принудительной ликвидации такой же, как и при добровольной. Сообщение о ликвидации под подпись доводится до сотрудников предприятия за 2 месяца до их увольнения. Уведомляется служба занятости, сообщаются персональные данные сотрудников: профессия, квалификация, размер заработной платы. Предприятие обязано выплатить до увольнения заработную плату, выходное пособие.
Если нужны деньги в крупных размерах, но в наличии их нет, можно получить их в банковском учреждении под залог. Понятие залог подробно рассматривается гражданским правом. Под залогом понимается любое имущество, кроме денег, которое может полностью или частично гарантировать, что полученные в кредит деньги будут возвращены. В качестве залога, помимо имущества, могут выступать и объекты гражданских прав. Имущество, которое закладывает кредитополучатель, должно находиться в собственности залогодателя – лица, передающего имущество под залог. Кредитор, который принимает имущество в качестве залога, называется залогодержателем.
Важный момент заложенного имущества заключается в том, что он служит дополнительным обязательством, связанным с основным. Поэтому если основное обязательство перестает быть действительным, то и залоговое обязательство теряет свою юридическую силу. Если производятся изменения по основному обязательству, это автоматически влечет за собой изменение по залогу. Кредитору может быть фактически передано в распоряжение заложенное имущество, а может и не передаваться ему. В последнем случае заключается договор или соглашение, которое устанавливает за залогодержателем определенное право залога.
В тех случаях, в которых заемщик не в состоянии выполнять взятые на себя перед кредитором обязательства, залоговое имущество является тем самым источником, из стоимости которого кредитор удовлетворяет свои требования. Особенность залогового имущества заключается в том, что залоговое право на него сохраняется не только по отношению к должнику, который получает под это имущество кредит, но и по отношению ко всем лицам, в чье распоряжение это имущество переходит. Это очень важный момент, который используют мошенники в разных схемах в сфере жилого имущества, которое находится в залоге. Помимо этого, залоговое право переходит вместе с имуществом не только через его куплю-продажу, но и вследствие наследования этого имущества.
На сегодняшний день очень распространено закладывание имущества в сделках, связанных с покупкой недвижимости и транспортных средств. Получая кредит в банке на такие покупки, банк в качестве залога оставляет за собой право на эти приобретения кредитополучателя. Злободневная особенность таких кредитов заключается в том, что они привязаны к иностранной валюте – доллару США или евро. Очень велик риск того, что при очередном кризисе кредитополучатель будет не в состоянии регулярно выплачивать необходимую ежемесячную плату по телу кредита и по его процентам. По этой причине, начиная с 2009 года, активно растет судебная практика по отношению к делам о невыполненных обязательствах кредитополучателями.
Если кредитор получил право на имущество, как залогодержатель, для залогодателя очень важно в точности и в срок выполнять взятые на себя обязательства. В противном случае кредиторы весьма охотно используют свое право компенсировать недополученные им средства от кредитополучателя именно за счет заложенного имущества. Они обращаются в суд и суды, чтобы удовлетворить требования истцов, весьма охотно принимают решения по изъятию недвижимости и транспортных средств на реализацию. Таковы реалии невыполнения договоров залога. Но если такой договор выполняется в полном объеме, его действие прекращается.
Но и в тех случаях, при которых кредитополучатель вовремя выполняет взятые на себя перед кредитором обязательства, он имеет некоторые ограничения на использование залогового имущества. Сдача в аренду, в поднаем, отчуждение или безвозмездное пользование производятся только с разрешения кредитора-залогодержателя. Но и в этих случаях, как было сказано выше, залоговое право переходит вместе с залоговым имуществом.
Залог может быть в виде ипотеки и заклада. Первый вид используется наиболее часто и заключается в том, что залоговое имущество остается в пользовании залогодателя или кредитополучателя. Он получает в распоряжение залоговое имущество (с некоторыми ограничениями), извлекает из него выгоду, т.е. проживает в квартире, взятой в ипотеку, может сдавать ее третьему лицу. Одновременно с пользованием этим имуществом кредитополучатель регулярно, в соответствии с договором ипотеки, делает платежи.
В случаях если залог оформляется в виде заклада, залоговое имущество находится во владении и пользовании залогодержателя, то есть у кредитора. В некоторых случаях, если залогодержатель не будет возражать, залог может находиться у кредитополучателя, но он не будет иметь права им пользоваться. Получить в распоряжение заложенное имущество в таком случае будет невозможно.
По отношению к составлению договора залога имеется требование, которое предусматривает его составление в письменной форме. Если не придерживаться к этому требованию, то договор залога признается недействительным. С другой стороны, нет обязательного условия, при котором такой договор должен нотариально заверяться. Но судебная практика показывает, что сумма денег, потраченных на услуги нотариуса, не так велика, по сравнению с риском, которому подвергаются стороны при подписании договора залога без участия нотариуса. Общая рекомендация заключается в том, что в целях безопасности и исключения мошенничества, при подписании договора залога лучше привлекать нотариуса.
Право залога при подписании этого договора возникает только после того, как он будет зарегистрирован. Государственная регистрация этого документа осуществляется в органах юстиции. В нем должны содержаться данные про имущество залога, должна быть его оценка и характеристика. Что касается недвижимости, то в договоре указывается ее адрес и площадь. Помимо этого, в документе обязательно указываются размеры и сроки выполнения кредитополучателем взятых на себя обязательств. Все вышеперечисленные данные заносятся в договор залога в обязательном порядке.
Отсутствие одного из них влечет за собой возможное признание этого документа недействительным.
Учитывая некоторые специфические моменты относительно залогового имущества, например, переход залогового права одновременно с правом владения, возникли схемы мошенничества в сфере жилья и недвижимости, находящиеся в залоге. Это в полной мере касается и приобретения автотранспорта, который находится под залогом. Не имея возможности сделать предварительную проверку, лицо, купившее такую квартиру или машину, очень быстро сталкивается с кредиторами, которые требуют от него выполнения обязательств по кредиту на это имущество.
Такая ситуация может произойти из-за недобросовестности, а зачастую и преднамеренного злого умысла со стороны продавцов. Поскольку они имеют возможность распоряжаться предметом залога, они совершают его продажу третьему лицу, скрывая от него то обстоятельство, что продаваемое имущество находится под залогом. Одновременно и кредитор не ставится в известность о намерении совершить сделку по продаже заложенной квартиры или автомобиля. В результате получается вышеописанная ситуация: кредитор узнает о новом залогодателе, в то время как новый залогодатель даже не догадывается о своем новом статусе. Самое печальное, что именно добросовестно купившему эту квартиру лицу придется повторно ее выкупать, но уже у кредитора.
Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости, необходимо навести справки о ней в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если эта недвижимость находится в залоге, то в данном реестре будут находиться об этом сведения. Закон позволяет получить эти данные любым заинтересованным лицом, например потенциальным покупателем. Для этого он должен составить и подать письменное заявление.
Если идет речь о покупке ценных бумаг, то данные о них можно получить аналогичным путем через реестр владельцев именных ценных бумаг. Если относительно них имеется какое-либо обременение, в данном реестре будут об этом данные. Относительно автотранспорта есть данные в ГАИ. Помимо этого, на автомобиль, находящийся в залоге, выдается временный техпаспорт. Имеются схемы, по которым недобросовестный залогодержатель может получить нормальный техпаспорт взамен временного на автомобиль, находящийся в залоге. Дополнительно автотранспорт можно проверить через VIN-код на специальных сервисах, центр кредитных историй, находящийся в вашем городе, или в ОАО «Национальное бюро кредитных историй».
Проведение таких проверок в соответствующих реестрах на каждый вид приобретаемого имущества занимает немного времени и средств, но позволяет избавить от возможности стать жертвой мошенников. Но в некоторых случаях и при определенном стечении обстоятельств проверка реестра может быть неэффективной. Чтобы подстраховаться на этот случай, необходимо уделить некоторое внимание самому договору купли-продажи приобретаемого имущества.
В этом договоре нужно прописать условия о возможности возмещения убытков, если приобретенное имущество у покупателя будет изъято на основании, которое возникло до покупки. Условия неустойки должны быть прописаны очень четко. Помимо этого, в самом договоре необходимо учесть пункт, который бы включал жесткие штрафные санкции за продажу имущества с обременением. Еще один вариант, который позволяет добропорядочному покупателю выйти из нелегкой ситуации с покупкой заложенного имущества, заключается в том, чтобы оспорить сам договор залога. Вполне может оказаться, что этот договор содержит возможности по его оспариванию, некоторые его положения могут свидетельствовать о его недействительности.
Универсальный совет, следуя которому можно предупредить покупку заложенного имущества, заключается в том, чтобы перед покупкой тщательно проверять все предоставляемые документы. Эти документы нужно тщательно анализировать, подвергать критике все сомнительные обстоятельства, связанные с этим имуществом. Проверка соответствующих реестров, тщательное изучение документов, вписывание необходимых пунктов в договор купли-продажи позволит выявить и предупредить мошенничество до осуществления сделки. В результате таких действий велика вероятность, что покупка принесет радость, а не огорчения и проблемы.
Саморегулируемая организация (СРО) – относительно новое понятие в российской экономической действительности, однако лишь за несколько лет оно прочно вошло в профессиональное сознание представителей многих отраслей деятельности. Одной из причин такого быстрого вхождения подобных структур в российскую экономику стал тот широкий спектр возможностей и преимуществ, которые саморегулируемая организация предоставляет практически всем субъектам, вступающим во взаимодействие с ней. В частности, речь идет о членах указанной структуры, ее коммерческих партнерах и даже государстве.
С юридической точки зрения саморегулируемая организация представляет собой некоммерческое объединение физических или юридических лиц, которые, как правило, объединены общим родом профессиональной деятельности. Сведения о таких организациях подлежат внесению в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, строителей или других специалистов.
Основные принципы создания и работы подобных партнерств зафиксированы в Федеральном законе № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях». Указанный нормативно-правовой акт определяет, что основной целью создания такой структуры обыкновенно является установление своего рода стандартов деятельности в той или иной области, действие которых распространяется на всех ее членов. На тот случай, если такая организация со временем становится достаточно крупной и влиятельной, установленная ею профессиональная планка становится своего рода нормой для ее отрасли деятельности, и соответствовать ей стремятся уже все участники рынка вне зависимости от членства в рассматриваемой структуре.
Несмотря на то, что само понятие саморегулируемой организации предполагает достаточно большую степень свободы в определении сферы своих полномочий и интересов, действующее законодательство устанавливает вполне определенные нормы в отношении некоторых аспектов ее деятельности, которые представляют собой обязательные условия легитимности самого ее существования. Так, например, статья 3 Федерального закона № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» устанавливает, что такой статус может быть присвоен партнерству, в состав которого входят не менее 25 юридических лиц, работающих в рамках одной отрасли, или не менее 100 физических лиц, имеющих подтвержденный статус специалиста в определенной профессиональной области.
Кроме того, для получения формального статуса такое партнерство должно разработать и довести до сведения своих членов перечень правил и стандартов осуществления коммерческой деятельности, которые будут для них обязательным условием членства в структуре. Наконец, членство в подобном партнерстве должно подразумевать и некоторую степень материальной ответственности за надлежащее осуществление своих профессиональных обязанностей. Как правило, такая материальная ответственность предполагает создание собственного компенсационного фонда партнерства, из которого в случае допущения профессиональных нарушений ее членами потребители товаров или услуг, предлагаемых этой организацией, смогут получить адекватную компенсацию. Еще одним вариантом оформления материальной ответственности перед потребителями является страхование профессиональной ответственности членов некоммерческого партнерства.
При этом соответствие перечисленным параметрам не остается на откуп самим представителям партнерств, а находится под строгим контролем государства.
В этой связи пункт 6 статьи 3 Федерального закона № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» устанавливает, что дополнительным условием легитимности существования любой некоммерческой профессиональной организации является внесение сведений о ней в специализированный реестр, содержащий информацию обо всех партнерствах, осуществляющих деятельность в этой сфере.
В настоящее время в Российской Федерации действует значительное количество саморегулируемых организаций в различных профессиональных сферах – например, к их числу относятся СРО, созданные строителями, арбитражными управляющими, медиаторами и другими специалистами. В свою очередь, для каждой профессиональной отрасли соответствующим контролирующим ведомством создается специализированный реестр для внесения сведений о них.
Одним из типов таких структур являются партнерства аудиторов, сведения о которых, в свою очередь, подлежат внесению в государственный реестр.
Контролирующим органом в такой ситуации является Министерство финансов Российской Федерации, которое ведет Единый государственный реестр саморегулируемых организаций специалистов, чьей профессиональной областью является аудит, и отслеживает актуальность содержащейся в нем информации. С целью унификации процедуры внесения сведений в указанный документ ведомством был разработан нормативно-правовой акт, содержащий перечень требований и условий, которым должен соответствовать госреестр саморегулируемых организаций аудиторов. Речь идет о Приказе Министерства финансов Российской Федерации № 41н от 30 апреля 2009 г. «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов». В нем, в частности, фиксируется, какую именно информацию об организации должно предоставить партнерство, претендующее на включение данных о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, каким образом оно должно это сделать, и как ему информировать контролирующий орган в случае изменения сведений об организации.
Помимо этого, указанный нормативно-правовой акт содержит ряд указаний, которые регулируют собственно порядок, согласно которому ответственными лицами должен формироваться государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. При этом такие требования фактически содержатся не в приказе № 41н, а в Положении о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Так, пункт 3 данного положения устанавливает, что Министерство финансов Российской Федерации обязано вести государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в электронном и бумажном виде, а пункт 4 того же нормативно-правового акта требует, чтобы каждая запись, посвященная конкретному партнерству аудиторов, содержала следующие сведения:
Пункт 14 Положения, в соответствии с которым ведется государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, оговаривает, что информация, которую он содержит, является общедоступной. При этом действующий порядок ведения этой информационной базы предполагает наличие нескольких способов получения такой информации заинтересованными лицами. Так, один из них, прямо предусмотренный в пункте 16 того же нормативно-правового акта, представляет собой получение доступа к таким сведениям через интернет.
Пользователь, выбравший такой способ получения нужных сведений, может быть абсолютно спокоен в отношении их актуальности и достоверности: порядок ведения реестра предусматривает, что все изменения, вносимые в эту информационную базу, должны находить свое отражение в электронной версии ресурса на официальном сайте организации в срок, не превышающий 3 дней с момента их фиксации в реестре.
Для тех же, кому по тем или иным причинам важно иметь на руках бумажный документ, содержащий заверенные сведения из такой информационной базы, существует особый порядок подачи обращений за получением таких сведений. Указанный порядок зафиксирован в Приказе Министерства финансов Российской Федерации № 30н от 24 февраля 2012 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством финансов Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов».
В частности, указанный запрос должен составляться в соответствии с установленной ведомством формой, содержащей все основные сведения об обращающемся с заявлением лице, а также данные о предпочитаемом способе предоставления необходимой информации.
При этом подать соответствующее заявление можно одним из предусмотренных вариантов, выбрав тот из них, который является наиболее удобным для заявителя. Так, например, он может подать заявление по электронной почте, направить его письмом с использованием услуг почтовой связи или отослать через Единый портал государственных услуг. Кроме того, лицо, нуждающееся в получении такой информации, может лично обратиться в соответствующее структурное подразделение Министерства финансов Российской Федерации с заявлением.
Планируя такое обращение, заявителю следует иметь в виду, что Постановление Правительства Российской Федерации № 724 от 29 сентября 2008 г. «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций» установило платный характер предоставления соответствующих сведений. Так, пункт 2 указанного нормативно-правового акта определяет, что физическое лицо, обратившееся с таким заявлением, должно уплатить за предоставление данных 100 рублей, а юридическое – 300 рублей.
После внесения необходимой платы и передачи заявления о предоставлении информации ведомство обязано предоставить нужные данные в течение 5 рабочих дней с того момента, как им был зарегистрирован соответствующий запрос.
Любое предприятие, производящее товарно-материальные ценности (ТМЦ), работы, оказывающее услуги, постоянно ведет расчеты с фирмами-покупателями за переданную им продукцию. В нестабильных условиях рынка по различным причинам оплата счетов со стороны последних может полностью или частично откладываться, что приводит к образованию дебиторской задолженности. Часть такой задолженности в процессе экономической деятельности неизбежна, но она должна сохраняться в пределах допустимых значений.
Дебиторская задолженность – это совокупность долгов, причитающихся хозяйствующему субъекту от граждан или юрлиц в результате экономических взаимоотношений с ними. Чтобы управлять задолженностью дебиторов, нужно знать ее определение, виды, причины возникновения и т.п.
Для обеспечения финансовой устойчивости фирмы важно, чтобы размер дебиторской задолженности покупателей перекрывал сумму кредиторской задолженности самой организации.
По сути это имущественные требования фирмы к своим должникам. Обычно они образуются при передаче продукции контрагентам в кредит по условиям договора, вследствие невыполнения ими денежных обязательств, а также излишней уплаты сумм в бюджет и т.п.
Текущая дебиторская задолженность может быть классифицирована по нескольким признакам. В частности, по источнику своего возникновения она подразделяется (и соответствующим образом показывается в активе бухгалтерского баланса) на следующие виды задолженности:
Как предписывает действующая в РФ инструкция по бухучету, суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков начисляются в общепринятый момент реализации ТМЦ, работ, услуг и предъявления расчетных документов в объеме их договорной или сметной стоимости. Если контрагент предварительно перечислил аванс, то по факту реализации его задолженность начисляется в общем порядке, но одновременно уменьшается на сумму предоплаты.
Если текущая дебиторская задолженность не погашается после получения покупателем счета и наступления согласованного срока платежа (либо в срок от 30 до 45 дней, который считается разумным для погашения дебиторской задолженности покупателя), то она переводится в категорию просроченной. При этом за контрагентом закрепляется отрицательная деловая репутация. В связи с этим аналитический учет целесообразно вести по каждому должнику с фиксацией сроков погашения.
Договор поставки может содержать условие, что право собственности на ТМЦ переходит к покупателю лишь после перевода средств на расчетный счет организации. В таком случае моментом реализации считается момент выполнения контрагентом своих обязательств по оплате ценностей, поэтому текущая дебиторская задолженность за ним не начисляется. При этом в случае неоплаты товара в срок, предусмотренный контрактом, продавец может предъявить покупателю требование возвратить товар.
Суммы дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) начисляются и в других случаях:
Образованию дебиторской задолженности по полученным векселям способствуют расчеты с контрагентами, от которых в качестве средства платежа фирма принимает векселя. Ее учет ведется на субсчете 62-3, а если вексель принят по нетоварным операциям, то на сч. 76. Аналитический учет по указанным счетам обеспечивает информацией о долгах по следующим группам векселей:
В бухучете хозяйствующего субъекта суммы перечисленной им предоплаты учитываются в составе задолженности за дебиторами-поставщиками и подрядчиками и до прибытия ценностей на предприятие считаются материалами в пути. Дебиторскую задолженность по предоплате бухгалтер закрывает при приемке соответствующих ТМЦ и работ, получении услуг.
При авансовых платежах существует такое отличие от предоплаты: расчетные документы не оформляются, в бухучете фирмы-покупателя сумма выданных авансов и оплаты продукции по частичной готовности входит в состав дебиторской задолженности по выданным авансам. При передаче ценностей поставщик вручает покупателю расчетные документы на полную их стоимость. По этому факту в бухучете покупателя фиксируется кредиторская задолженность перед данным поставщиком в сумме, указанной в счете. Одновременно бухгалтер производит зачет выданных авансов, то есть погашает дебиторскую задолженность по выданным авансам и на аналогичную сумму уменьшает долг перед поставщиком.
Головное предприятие и его дочерние (зависимые) общества могут начислять дебиторскую задолженность по взаимным расчетам, получению прибыли от взаимных операций, за исключением передачи ТМЦ в порядке финансовой помощи, то есть безвозмездно. Головной субъект может делать это и по причитающимся от «дочек» дивидендам.
Уставной капитал (УК) ОАО, ЗАО, ООО и прочих организаций на момент их регистрации подлежит оплате участниками не менее чем на 50%. Оставшаяся часть УК должна быть оплачена участниками общества в течение первого года хозяйственной деятельности. Вклады учредителей в УК могут производиться деньгами, материальными ценностями, ценными бумагами, имущественными и иными правами, которые могут получить денежную оценку. При образовании общества за его участниками (учредителями) начисляется задолженность по вкладам в УК, обязательная к погашению в течение года. Состояние подобных расчетов обобщается на сч. 75.
К образованию дебиторской задолженности, закрепляемой предприятием за прочими дебиторами, приводят долговые обязательства со стороны:
По порядку возникновения дебиторская задолженность бывает нормальной и неоправданной. Нормальной считается такая задолженность, которая возникает в рамках существующей кредитной политики хозяйствующего субъекта, принятых им стандартов оценки кредитоспособности контрагентов и в рамках лимитов кредитования последних. Неоправданная задолженность образуется в результате нарушения существующих на предприятии регламентов и норм предоставления покупателям отсрочки платежа, нарушения порядка отпуска ТМЦ и т. п.
По критерию просроченности задолженность дебиторов подразделяется на плановую, сроки погашения которой еще не наступили, и просроченную, платежи по которой не были произведены в оговоренный контрактом срок. По длительности просрочки выделяются различные группы долговых обязательств дебиторов:
По критерию реальности взыскания специалисты выделяют 3 группы дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность в зависимости от выполняемых ею функций может рассматриваться организациями в качестве:
Задолженность дебиторов, называемая еще счетами дебиторов, напрямую влияет на ситуацию с наличностью и платежами организации. Поскольку чистая задолженность дебиторов представляет собой величину отвлеченных из оборота средств, финансовым службам предприятия приходится анализировать ее оборачиваемость, сроки погашения, принимать меры по взысканию, проводя работу с должниками и пр.
Так, оборачиваемость дебиторской задолженности представляет собой отношение объемов выручки, полученной от реализации продукции, к средней сумме счетов, выставленных к оплате этой продукции, за минусом резервов под сомнительные позиции. Она показывает, сколько раз счета к получению переходили в денежные средства или какой объем выручки получен с 1 руб. задолженности. Высокое значение оборачиваемости значит, что между отгрузкой продукции и моментом ее оплаты потребителями проходит мало времени, следовательно, организация отличается высокими показателями ликвидности и платежеспособности.
Для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности формула следующая:
DSO = (ДЗср × 365) / ВР, где:
DSO – коэффициент оборачиваемости в днях,
ДЗср – средняя дебиторская задолженность покупателя в рублях,
ВР – выручка от реализации или продажи в кредит в рублях.
Этим коэффициентом характеризуется средний период времени, за которое денежные средства от покупателей поступают на счета продавца в банке. Чем меньше его значение, тем в более комфортных условиях функционирует фирма. Таким образом, управляя указанными показателями, она может ощутимо улучшить свое финансовое положение.
Банкротство, реорганизация, ликвидация – эти слова для работников какого-либо предприятия обычно означают начало трудоемких мероприятий по отставке некоторой части или даже всех сотрудников. Рассмотрим, как происходит увольнение в связи с ликвидацией организации.
В соответствии с п. 1 ст. 81 ТК РФ, ликвидация предприятия (прекращение его деятельности) является основанием для расторжения трудового договора.
Статья 180 ТК РФ гласит, что кадровый состав должен предупреждаться персонально работодателем и под роспись не позже, чем за 2 месяца до увольнения.
При этом с письменного согласия работника работодатель может разорвать с ним трудовой договор до окончания срока, который указан во 2 части ст.180. В такой ситуации работодатель должен выплатить ему дополнительную компенсацию, размер которой составляет среднемесячный заработок работника, подсчитанный пропорционально времени, которое осталось до окончания срока предупреждения об увольнении.
Увольнение в связи с ликвидацией выглядит следующим образом:
При принятии решения об увольнении в связи с ликвидацией предприятия в обязанности работодателя входит передача соответствующей информации об этом в письменной форме в службу занятости при:
В зависимости от особенностей территориального развития экономики, а также уровня безработицы в регионе, могут устанавливаться другие критерии для процесса увольнения кадрового состава, которые определяются органами государственной власти республик в составе РФ, автономных образований, областей, районов и городов.
Данные о расформировании должны быть предоставлены за 2 месяца до начала соответствующего процесса. Если же при расформировании работники организации увольняются массово, то срок уведомления увеличивается до 3 месяцев.
Если ликвидировано частное предприятие или прекращена деятельность юридического лица, то расчету подлежат абсолютно все сотрудники, в том числе и те, которые находятся в отпусках или на больничных (Трудовой Кодекс РФ ч. 6 ст. 81). Стоит также отметить, что гарантии, которые предусмотрены законодательством для некоторых категорий сотрудников (несовершеннолетние, матери-одиночки, беременные), при увольнении из-за расформирования не применяются.
О расчете работников в связи с ликвидацией предприятия они предупреждаются под роспись заранее (не менее 2 месяцев до их расчета). Если сотрудником был заключен трудовой договор на срок менее 2 месяцев, то срок уведомления при этом должен быть не менее 3 календарных дней. Лица, которые работают посезонно, должны быть осведомлены за 7 календарных дней.
По желанию сотрудника, в связи с ликвидацией предприятия его расчет может производиться и по другим основаниям, например, по собственному желанию (п. 3 ст. 77, 80 ТК РФ), в связи с переводом на другое предприятие (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по обоюдному соглашению (п. 1 ст. 77, 78 ТК РФ). В этих случаях работодатель может сэкономить на выплате выходного пособия.
При увольнении сотрудника организации из-за ее расформирования он имеет гарантии, предоставленные ст. 178, 318 ТК РФ, по выплате ему заработной платы за отработанное время, выходного пособия в связи с расформированием и компенсации за неиспользованный отпуск.
В таком случае выходное пособие включает в себя:
Гарантии, предоставляемые сотруднику, гласят, что выплата всех сумм должна производиться в день его увольнения. Если же он в этот день не работал (отпуск, больничный), то ему должны быть произведены все выплаты на следующий день после предъявления уволенным соответствующих требований (статья 140 ТК РФ).
Законодательство РФ определяет, что при расформировании организации требования кредиторов удовлетворяются в такой последовательности:
При расформировании банковских учреждений и других предприятий, которые пользуются средствами граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, которые являются кредиторами, и требования предприятий, которые осуществляют функции по страхованию вкладов. Требования по каждому пункту удовлетворяются после полного погашения долгов по предыдущему пункту. При недостаточности ликвидируемого имущества оно распределяется между кредиторами пропорционально требуемым суммам.
Как и при обычном расчете, для оформления данной процедуры в связи с ликвидацией организации применяется соответствующая форма (№ Т-8 или Т-8а), которая утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 года.
Основанием для разрыва трудового договора выступает инициатива работодателя, поэтому в трудовой книжке необходимо сделать соответствующую ссылку на пункт ст. 81 ТК РФ. Исходя из данной статьи, делается запись о разрыве трудового договора из-за расформирования предприятия.
Коммерческие взаимоотношения между компаниями практически всегда подразумевают определенную степень доверия партнеров друг к другу. Так, обыкновенная схема взаимодействия, как правило, строится таким образом, что одна компания оказывает другой услугу или поставляет товар, а через несколько дней получает оплату на свой банковский счет.
Однако в зависимости от конкретных условий договоренности между партнерами механизм взаимодействия может быть налажен и противоположным образом: сначала получатель товара или услуги перечисляет предоплату, а затем получает от поставщика необходимые ему предметы или работы.
Таким образом, временной промежуток в несколько дней, который обычно проходит до того момента, когда все договоренности между сторонами выполняются, является обычной практикой в современной российской экономике. Однако если этот временной промежуток затягивается, а компания тем самым нарушает условия договоренностей, достигнутых с партнером, то последний может принять меры для защиты своих законных прав и интересов. Одной из таких мер является банкротство в отношении компании-неплательщика. В рамках этой процедуры применительно к такой компании может быть введено внешнее управление.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что действующее законодательство предусматривает четкие условия, которые должны быть соблюдены при реализации процедуры введения внешнего управления.
В частности, пункт 2 статьи 3 Федерального закона №127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” прямо указывает, что признаком того, что юридическое лицо является банкротом, считается невыполнение им взятых на себя финансовых обязательств в течение трех месяцев с того дня, в который они должны были быть исполнены. Следовательно, по истечении указанного временного периода кредитор, требующий от компании-неплательщика выполнения своих финансовых обязательств перед ним, вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недобросовестного партнера банкротом.
В результате рассмотрения такого заявления и всех обстоятельств конкретного дела арбитражный суд должен будет принять решение о том, какие меры должны быть приняты в отношении компании, продемонстрировавшей признаки, проявляющиеся при банкротстве.
Федеральный закон №127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” предусматривает, что в отношении такой организации могут быть приняты следующие варианты мер, направленных на реализацию законных прав и интересов ее кредиторов:
Кроме того, если между компанией-должником и ее кредиторами достигнуты соответствующие договоренности, они могут заключить мировое соглашение, условия которого всецело зависят от пожеланий сторон.
Решение о том, что на предприятии, продемонстрировавшем признаки, проявляющиеся при банкротстве, будет введено внешнее управление, требует участия сразу нескольких заинтересованных сторон и органов, которые должны высказаться в пользу такого решения.
В частности, инициатива о введении в отношении коммерческой компании такой меры должна принадлежать общему собранию кредиторов, которое затем обращается в арбитражный суд для утверждения легитимности этой процедуры. При этом следует иметь в виду, что пункт 2 статьи 93 Федерального закона №127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” устанавливает предельный срок, в течение которого на предприятии может осуществляться такое управление.
Согласно указанному разделу нормативно-правового акта, внешнее управление вводится на срок, не превышающий 18 месяцев. Впоследствии в случае наличия необходимости он может быть продлен по решению арбитражного суда, однако дополнительный временной период, в течение которого на предприятии будет осуществляться управление, не может превышать 6 месяцев.
Таким образом, общая продолжительность периода введения внешнего управления коммерческой компанией, которая может быть признана банкротом, должна составлять не более 2 лет.
Действующее законодательство установило такие временные ограничения с целью соблюдения законных прав и интересов кредиторов, поскольку в течение этого периода обычно становится ясно, способно ли предприятие восстановить свою платежеспособность. В противном случае арбитражный суд вправе избрать другой способ для удовлетворения финансовых претензий кредиторов, например, ввести конкурсное производство.
В ходе реализации процедуры управления коммерческое предприятие обычно продолжает свою деятельность, например, осуществляет производство или торговлю. Однако внешнее управление, введенное на предприятии, влечет за собой достаточно серьезные изменения в его работе.
Так, от управления предприятием полностью отстраняется его прежнее руководство, а его полномочия переходят к внешнему управляющему. При этом последний обладает правом в зависимости от текущих условий, сформировавшихся в организации, уволить прежнее руководство или предложить его представителям перейти на другую должность в рамках компании.
Когда в отношении предприятия, которое может быть признано банкротом, вводится внешнее управление, должны быть соблюдены требования, призванные обеспечить для него максимально комфортные и эффективные условия восстановления платежеспособности.
Пункт 1 статьи 94 Федерального закона №127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” устанавливает, что все меры, которые к моменту введения внешнего управления уже были приняты в отношении организации для соблюдения законных прав и интересов кредиторов, подлежат отмене. Кроме того, в период введения внешнего управления процесс удовлетворения требований кредиторов временно приостанавливается, а аресты и иные ограничения в отношении имущества компании, продемонстрировавшей признаки, проявляющиеся при банкротстве, могут производиться только арбитражным судом в рамках процедуры признания компании банкротом.
Особые полномочия во введении внешнего управления действующее законодательство отводит внешнему управляющему. Пункт 1 статьи 96 Федерального закона №127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” гласит, что его кандидатура подлежит утверждению арбитражным судом. При этом указанный раздел данного нормативно-правового акта устанавливает, что ее утверждение должно быть произведено одновременно с принятием решения о том, что предприятие требует введения внешнего управления.
Вступив в свои права, внешний управляющий должен первоначально разобраться во всех аспектах финансового положения предприятия, имеющего признаки, проявляющиеся при банкротстве, на текущий момент. Статья 99 Федерального закона № 127 от 26 октября 2002 года “О несостоятельности (банкротстве)” предполагает, что с этой целью ему надлежит провести инвентаризацию находящегося в его распоряжении имущества, изучить бухгалтерскую и статистическую отчетность, сформировать реестр требований кредиторов при банкротстве и произвести иные действия, которые позволят ему получить полную картину финансового и хозяйственного положения организации.
После того как вся эта процедура будет им завершена, внешний управляющий должен сформировать план управления предприятием на период реализации процедуры введения внешнего управления, а затем представить его на утверждение собранию кредиторов с тем, чтобы они могли удостовериться, что этот план служит соблюдению их законных прав и интересов. Если разработанный данным специалистом в области внешнего управления план будет принят собранием кредиторов, в дальнейшем ему надлежит осуществлять свои профессиональные обязанности в строгом соответствии с ним.
После того как срок проведения процедуры внешнего управления, назначенный арбитражным судом, истечет, специалист должен будет вновь выступить перед собранием кредиторов, представив отчет о реализации разработанного им на начальном этапе плана. На этом собрании кредиторы получат возможность оценить результаты деятельности управляющего как в их соответствии первоначальному плану, так и в отношении полученных в результате его реализации итогов. Когда отчет внешнего управляющего будет озвучен на собрании кредиторов, этот совещательный орган должен принять решение о дальнейших действиях в отношении компании-должника.
Если результаты деятельности внешнего управляющего оказались удовлетворительными и привели к восстановлению его платежеспособности, оно может перейти к расчетам с кредиторами и удовлетворить их финансовые требования. В противном случае собрание кредиторов может вынести решение о том, что внешнее управление должно быть продлено, либо об обращении в арбитражный суд с ходатайством о принятии в отношении компании, которая может быть признана банкротом, других мер, направленных на удовлетворение законных прав и интересов кредиторов. Например, в рамках процедуры банкротства может быть инициировано конкурсное производство.